法律專業(yè)法律論文(模板14篇)

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法律專業(yè)法律論文(模板14篇)
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培養(yǎng)自己的興趣愛好,享受追求夢想的過程。怎樣撰寫一份有深度的環(huán)保總結(jié)?有沒有一些方法可以提高總結(jié)的可操作性?我們收集了一些優(yōu)秀總結(jié)的例子,希望能夠?qū)Υ蠹业膶懽魈峁﹨⒖肌?/p>

法律專業(yè)法律論文篇一

范例一。

abstract5-6。

一、引言9-13。

1.1研究目的及意義9-10。

1.1.1研究目的9。

1.1.2研究意義9-10。

1.3.1論文的研究方法12。

4.2.2我國非商業(yè)模式自助游者之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系不明確23。

5.2.1明確組織者的安全保障義務(wù)29。

攻讀學(xué)位期間取得的科研成果清單37。

范例二。

選題意義:

本畢業(yè)論文的選題是:《訴訟欺詐問題的探索》。本文是針對訴訟中的一些不正?,F(xiàn)象而提出的,如行為人出于不法目的,故意提起民事訴訟,做虛假陳述、提供偽造的證據(jù)或串通證人作偽證,意圖使法院做出錯誤判決,以借助法院判決的權(quán)威性和強(qiáng)制執(zhí)行力,實(shí)現(xiàn)其占有財物、財產(chǎn)性利益的目的或其它非法目的。這種行為即訴訟欺詐,它不僅侵犯了被害人的合法民事權(quán)益,也嚴(yán)重擾亂了我國司法機(jī)關(guān)的正常訴訟活動,極大地?fù)p害了司法的公正性和司法機(jī)關(guān)的權(quán)威形象,更阻礙了我國法制建設(shè)的進(jìn)程,影響了社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與完善。

因此,本文的研究意義主要表現(xiàn)在,1、理論意義:使我們明確訴訟欺詐的概念、特征及主要表現(xiàn)形式。此外,通過分析對比國內(nèi)外關(guān)于訴訟欺詐的理論,使我們能夠用比較法的視角,去審視國內(nèi)外關(guān)于訴訟欺詐的`理論差別;通過對訴訟欺詐的法律責(zé)任的研究,明確訴訟欺詐的法律責(zé)任承擔(dān)的理論基礎(chǔ)及其承當(dāng)形式。

2、實(shí)踐意義:通過對本課題的研究,特別是對司法實(shí)務(wù)部門的相關(guān)司法時間的研究和探討,來分析我國司法實(shí)踐中應(yīng)該如何應(yīng)對訴訟欺詐這一違法甚至是犯罪行為。這一研究的目的除了完善立法外,相信還會對司法實(shí)務(wù)部門對訴訟欺詐問題的處理以及對構(gòu)成犯罪者的定罪量刑能產(chǎn)生積極作用,使司法實(shí)務(wù)部門在實(shí)踐中能夠更好地保障合法公民的權(quán)利,懲罰違法犯罪分子。

研究內(nèi)容:

本課題的研究內(nèi)容分以下幾個方面:

1、訴訟欺詐概述;。

在本部分中,筆者對訴訟欺詐的一些基本概念及訴訟欺詐的行為模式展開研究;。

2、訴訟欺詐行為定性研究;。

本部分是本文的重點(diǎn)之一,分析對比了學(xué)術(shù)界的各種觀點(diǎn),即訴訟欺詐行為的定性問題,在此基礎(chǔ)上提出了一些自己的看法。

3、訴訟欺詐行為的立法和司法對策研究。

本部分主要論述了應(yīng)該如何通過法律來控制訴訟欺詐行為,以維護(hù)合法權(quán)利人的權(quán)利,維護(hù)司法活動的正常進(jìn)行。

4、訴訟欺詐責(zé)任制度研究。

本部分主要闡述了應(yīng)該如果追究訴訟欺詐行為人的法律責(zé)任。分別從刑事責(zé)任、司法責(zé)任和民事責(zé)任三個角度展開。

完成情況:

本課題研究目前已經(jīng)完成三稿,并在指導(dǎo)老師的指點(diǎn)下完成了論文的修改工作。在文章寫作過程中曾經(jīng)遇到過不少困難,但是在老師的指點(diǎn)下都克服了。目前在最后的閱讀、糾錯階段,等到最后的定稿以及答辯。本課題研究完成得比較好,基本符合學(xué)校規(guī)定的要求。本文得以完成,離不開老師的輔導(dǎo),在此對老師表示衷心的感謝。

英語翻譯情況:

本文在研究過程中涉及的英語翻譯都是本人親手進(jìn)行的,單詞、語法的校對也是我親自進(jìn)行的。所完成的英語翻譯符合英語語法規(guī)范。英文翻譯和原文的匹配性良好,文句通順,可讀性強(qiáng)。

自我評價:

本人在完成本論文的過程中表現(xiàn)良好,得到了老師和同學(xué)的肯定,在論文的寫作過程中查閱了很多資料,學(xué)到了很多知識,獲益匪淺??傮w自我評價優(yōu)秀。

真實(shí)性承諾:

本論文是我個人在論文指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下進(jìn)行研究工作取得的研究成果,論文中除了特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,不包含其他人或者其他機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)表過或者撰寫的研究成果。本人對因本論文所產(chǎn)生的一切法律后果負(fù)責(zé)。

法律專業(yè)法律論文篇二

3.考慮全篇總的安排:從幾個方面,以什么順序來論述總論點(diǎn),這是論文結(jié)構(gòu)的骨架;。

5.依次考慮各個段的安排,把準(zhǔn)備使用的材料按順序編碼,以便寫作時使用;。

6.全面檢查,作必要的增刪。

在編寫畢業(yè)論文提綱時還要注意:

第一,編寫畢業(yè)論文提綱有兩種方法:一是標(biāo)題式寫法。

即用簡要的文字寫成標(biāo)題,把這部分的內(nèi)容概括出來。

這種寫法簡明扼要,一目了然,但只有作者自己明白。

畢業(yè)論文提綱一般不能采用這種方法編寫.二是句子式寫法。

即以一個能表達(dá)完整意思的句子形式把該部分內(nèi)容概括出來。

這種寫法具體而明確,別人看了也能明了,但費(fèi)時費(fèi)力。

畢業(yè)論文的提綱編寫要交與指導(dǎo)教師閱讀,所以,要求采用這種編寫方法。

第二,提綱寫好后,還有一項很重要的工作不可疏忽,這就是提綱的推敲和修改,這種推敲和修改要把握如下幾點(diǎn)。

一是推敲題目是否恰當(dāng),是否合適;二是推敲提綱的結(jié)構(gòu)。

先圍繞所要闡述的中心論點(diǎn)或者說明的主要議題,檢查劃分的部分、層次和段落是否可以充分說明問題,是否合乎道理;各層次、段落之間的聯(lián)系是否緊密,過渡是否自然。

然后再進(jìn)行客觀總體布局的檢查,再對每一層次中的論述秩序進(jìn)行“微調(diào)”。

第三,畢業(yè)論文寫作一般要求提綱擬到以下層次。

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法律專業(yè)法律論文篇三

[摘要]保證屬于債的擔(dān)保方式中人的擔(dān)保,主要目的是保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)。保證的訴訟時效是關(guān)系到債權(quán)人對保證人的請求權(quán)何時受到司法機(jī)關(guān)保護(hù)的重要法律制度。本文從保證的訴訟時效的起算、中止與中斷三個方面探討了我國現(xiàn)行法律制度規(guī)定的不合理之處,并提出了相應(yīng)的立法建議。

[關(guān)鍵詞]保證;訴訟時效;起算;中止;中斷。

一、概述。

保證是擔(dān)保的一種形式?!吨腥A人民共和國擔(dān)保法》(以下簡稱《擔(dān)保法》)第6條規(guī)定:本法所稱保證,是指保證人和債權(quán)人約定。當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時,保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。保證分為一般保證和連帶保證兩種。當(dāng)事人在保證合同中約定,債務(wù)人不能履行債務(wù)時。由保證人承擔(dān)保證責(zé)任的,為一般保證。一般保證的保證人在主合同糾紛未經(jīng)審判或者仲裁,并就債務(wù)人財產(chǎn)依法強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)前,對債權(quán)人可以拒絕承擔(dān)保證責(zé)任。即一般保證的保證人享有先訴抗辯權(quán)。當(dāng)事人在保證合同中約定保證人與債務(wù)人對債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的。為連帶責(zé)任保證。連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)的,債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù),也可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。即連帶責(zé)任保證的保證人在其保證范圍內(nèi)與債務(wù)人處于同等法律地位。

訴訟時效是指權(quán)利人在法定期間內(nèi)不行使權(quán)利。即喪失請求法院或仲裁機(jī)關(guān)保護(hù)其權(quán)利的權(quán)利?!吨腥A人民共和國民法通則》(以下簡稱《民法通則》)第135條規(guī)定:向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。法律另有規(guī)定的除外。

保證合同訴訟時效是指,保證合同的債權(quán)人即保證債務(wù)的債權(quán)人向人民法院請求保護(hù)其民事權(quán)利的期間。因此,也可以看作債權(quán)人尋求法律救濟(jì),其訴權(quán)的持續(xù)期間。保證合同訴訟時效的法律特征為:

第一,保證合同訴訟期間為法定期間,不允許當(dāng)事人自由約定或規(guī)避。

第二,保證合同訴訟時效針對的是債權(quán)人對保證人的保證責(zé)任承擔(dān)請求權(quán)。

第三。保證合同訴訟時效屆滿后,產(chǎn)生與一般訴訟時效相同的法律后果,即導(dǎo)致債權(quán)人勝訴權(quán)的消滅。保證人得以援引該事實(shí)對抗債權(quán)人的請求權(quán),不必承擔(dān)保證責(zé)任。

第四。由于保證合同具有附從性。因此,保證合同訴訟時效實(shí)際上受到主合同訴訟時效的限制。

當(dāng)債權(quán)人向保證人主張權(quán)利時,可能會涉及到訴訟時效。筆者認(rèn)為,現(xiàn)有法律對保證的訴訟時效的規(guī)定有一些值得商榷之處。因此本文在此作一探討,以求教于同仁。

二、關(guān)于保證訴訟時效的開始。

《民法通則》第137條規(guī)定:訴訟時效期間從知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時起計算。

《擔(dān)保法》對保證的訴訟時效的開始沒有規(guī)定?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用(中華人民共和國擔(dān)保法)若干問題的解釋》(以下簡稱《擔(dān)保法解釋》)第34條規(guī)定:一般保證的債權(quán)人在保證期間屆滿前對債務(wù)人提起訴訟或者申請仲裁的,從判決或者仲裁裁決生效之日起,開始計算保證合同的訴訟時效。連帶責(zé)任保證的債權(quán)人在保證期間屆滿前要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任的,從債權(quán)人要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任之日起,開始計算保證合同的訴訟時效。

(二)問題的提出。

(1)法律規(guī)定“一般保證從判決或者仲裁裁決生效之日起,開始計算保證合同的訴訟時效”,似乎不合理,此規(guī)定可能使債權(quán)人的利益受到損害。

例如,20xx年1月1日,甲向乙借款。期限為1年,丙提供一般保證擔(dān)保。20xx年1月1日,甲無力按期還款,乙向法院提起訴訟,法院判決甲向乙償付借款,20xx年2月1日判決生效。

按照法律規(guī)定,20xx年2月1日開始計算保證的訴訟時效。如果直至20xx年2月1日,就債務(wù)人甲的財產(chǎn)依法強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù),乙將由于超過了保證的訴訟時效,喪失請求法院或仲裁機(jī)關(guān)保護(hù)其權(quán)利的權(quán)利。而在此之前,由于丙享有先訴抗辯權(quán)。乙不得對丙主張權(quán)利。因此,現(xiàn)有法律規(guī)定的保證債務(wù)的訴訟時效的起算點(diǎn)與保證人丙享有的先訴抗辯權(quán)發(fā)生矛盾,可能使債權(quán)人乙的利益受到損害。

(2)連帶責(zé)任保證的保證人與債務(wù)人處于同等地位,訴訟時效卻不同,現(xiàn)行法律規(guī)定加重了連帶責(zé)任保證人的保證責(zé)任,似乎不合理。

例如,20xx年1月1日,甲向乙借款,期限為1年。丙提供連帶保證擔(dān)保,保證期間為1年。按照法律規(guī)定,乙對甲的訴訟時效從20xx年1月1日開始計算;在保證期間屆滿前,乙對丙的訴訟時效從要求丙承擔(dān)保證責(zé)任之日起開始計算。

連帶責(zé)任保證人在其保證范圍內(nèi)與債務(wù)人處于同等地位,理應(yīng)得到法律相同的權(quán)利保護(hù)。而依據(jù)《擔(dān)保法解釋》的規(guī)定,如果乙于20xx年5月1日要求丙承擔(dān)保證責(zé)任,此時,主債務(wù)人甲的訴訟時效已經(jīng)過去4個月,而丙的訴訟時效則剛剛開始起算,由此造成處于同等法律地位,訴訟時效卻不相同的情形。實(shí)際上。此時丙承擔(dān)了甲在這4個月內(nèi)怠于行使自己權(quán)利的后果,加重了丙的保證責(zé)任。于法不合。

(三)立法建議。

建議在《擔(dān)保法》中增加以下條款:一般保證的訴訟時效。從債權(quán)人就債務(wù)人財產(chǎn)依法被強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)之日起開始計算。連帶保證的訴訟時效,從主債務(wù)履行期限屆滿之日起開始計算。

三、關(guān)于保證訴訟時效的中止。

《民法通則》第139條規(guī)定:在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi),因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權(quán)的,訴訟時效中止。從中止時效的原因消除之日起,訴訟時效期間繼續(xù)計算。

《擔(dān)保法》對保證的訴訟時效的中止沒有規(guī)定。

由于主債務(wù)訴訟時效和保證債務(wù)的訴訟時效的起算點(diǎn)不同。因此當(dāng)主債務(wù)訴訟時效中止時,保證債務(wù)訴訟時效期間可能還沒有進(jìn)行到最后6個月或者還沒有開始。如果強(qiáng)行規(guī)定主債務(wù)訴訟時效中止,保證債務(wù)的'訴訟時效同時中止,似乎不合理。

例如,20xx年1月1日。甲向乙借款,期限為1年,丙提供連帶保證擔(dān)保。按照法律規(guī)定,乙對甲的訴訟時效從20xx年1月1日開始計算,適用訴訟時效中止的期間是20xx年7月1日至20xx年12月31日。如果乙于20xx年8月1日要求保證人丙承擔(dān)保證責(zé)任。則當(dāng)乙對甲的訴訟時效結(jié)束時,保證債務(wù)訴訟時效期間還沒有進(jìn)行到最后6個月,此時若強(qiáng)行中止保證債務(wù)的訴訟時效,則與《民法通則》相悖。

再例如,20xx年1月1日,甲向乙借款,期限為1年。丙提供一般保證擔(dān)保。按照法律規(guī)定。乙對甲的訴訟時效從20xx年1月1日開始計算,適用訴訟時效中止的期間是20xx年7月1日至20xx年12月31日。如果直至20xx年2月1日。確定債務(wù)人甲的財產(chǎn)被依法強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù),則對丙的訴訟時效剛剛開始即已經(jīng)超過了主債務(wù)適用訴訟時效中止的期間。

所以,保證訴訟時效的中止應(yīng)單獨(dú)按《民法通則》的規(guī)定執(zhí)行。與主債務(wù)訴訟時效是否中止無關(guān)。

(三)立法建議。

建議在《擔(dān)保法》中增加以下條款:主債務(wù)訴訟時效中止時,并不當(dāng)然引起保證債務(wù)訴訟時效的中止。

四、關(guān)于保證訴訟時效的中斷。

《民法通則》第140條規(guī)定:訴訟時效因提起訴訟、當(dāng)事人一方提出要求或者同意履行義務(wù)而中斷。從中斷時起,訴訟時效期間重新計算。

《擔(dān)保法》對保證的訴訟時效的中斷沒有規(guī)定。

《擔(dān)保法解釋》第36條第1款規(guī)定:一般保證中,主債務(wù)訴訟時效中斷,保證債務(wù)訴訟時效中斷;連帶責(zé)任保證中,主債務(wù)訴訟時效中斷,保證債務(wù)訴訟時效不中斷。

(二)問題的提出。

(1)在主債務(wù)訴訟時效中斷的情形下,將一般保證和連帶責(zé)任保證區(qū)別對待。似乎缺少立法理由。

一般保證中,主債務(wù)訴訟時效中斷,保證債務(wù)訴訟時效中斷,而在連帶責(zé)任保證中,主債務(wù)訴訟時效中斷。保證債務(wù)訴訟時效不中斷。情形相同,但結(jié)果不同,區(qū)別的原因是什么。立法者沒有給出理由。也許因?yàn)橐话惚WC中的保證人責(zé)任較連帶責(zé)任保證輕,通過訴訟時效中斷而加強(qiáng)保證責(zé)任的強(qiáng)度,但這理由似乎很不充分。

(2)在一般保證中,當(dāng)保證的訴訟時效開始時,主債務(wù)訴訟時效似乎不存在中斷的事由。

對于一般保證的訴訟時效,無論是從判決或者仲裁裁決生效之日起開始計算,還是從債權(quán)人就債務(wù)人財產(chǎn)依法被強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)之日起開始計算,主債務(wù)訴訟時效已經(jīng)不存在中斷的事由。

例如,20xx年1月1日,甲向乙借款。期限為1年,丙提供一般保證擔(dān)保。20xx年1月1日。甲無力按期還款。乙向法院提起訴訟,法院判決甲向乙償付借款。20xx年2月1日判決生效,此時開始計算保證債務(wù)的訴訟時效。但是此后不會有任何理由使主債務(wù)發(fā)生訴訟時效中斷。因?yàn)樵V訟時效的中斷原因是提起訴訟、當(dāng)事人一方提出要求或者同意履行義務(wù)。所以一般保證中。無法將主債務(wù)訴訟時效中斷與保證債務(wù)訴訟時效中斷相聯(lián)系。

(3)與上述訴訟時效的中止相同,保證訴訟時效隨著主債務(wù)訴訟時效的中斷而中斷,在性質(zhì)上屬于加重保證人的責(zé)任,與保證的本質(zhì)屬性相矛盾。

《擔(dān)保法解釋》第30條規(guī)定:保證期間,債權(quán)人與債務(wù)人對主合同數(shù)量、價款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動,未經(jīng)保證人同意的。如果減輕債務(wù)人的債務(wù)的,保證人仍應(yīng)當(dāng)對變更后的合同承擔(dān)保證責(zé)任;如果加重債務(wù)人的債務(wù)的,保證人對加重的部分不承擔(dān)保證責(zé)任。即保證債務(wù)隨主債務(wù)范圍和程度上的減弱而減弱,但并不隨主債務(wù)范圍和強(qiáng)度上的擴(kuò)大而擴(kuò)大,除非經(jīng)過保證人同意。

所以,保證訴訟時效的中斷應(yīng)單獨(dú)按《民法通則》的規(guī)定執(zhí)行,與主債務(wù)訴訟時效是否中斷無關(guān)。

(三)立法建議。

建議在《擔(dān)保法》中增加以下條款:主債務(wù)訴訟時效中斷時,并不當(dāng)然引起保證債務(wù)訴訟時效的中斷。

五、結(jié)語。

保證的訴訟時效制度對債權(quán)人、債務(wù)人、保證人三方之間的權(quán)利義務(wù)分配有著十分重要的影響,而現(xiàn)行法律制度對該項制度的規(guī)定彼此之間存在沖突,由此給理論界和司法實(shí)務(wù)帶來了一定程度的不便和混亂。本文希望通過對相關(guān)制度的分析,拋磚引玉,以期理論和實(shí)踐界對此問題能有更為深入的研究。

法律專業(yè)法律論文篇四

摘要:診所法律教育因其實(shí)踐性與公安院校的理念十分契合,分析公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境,并試圖尋找突破困境的路徑,對教學(xué)具有一定的指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞:公安院校;法學(xué)專業(yè);診所法律教育;困境。

一、診所法律教育的發(fā)展與特點(diǎn)。

(一)診所法律教育的發(fā)展。

美國的法學(xué)教育經(jīng)歷了從學(xué)徒訓(xùn)練法到案例教學(xué)法再到診所法律教育法的發(fā)展階段。

最初,在美國要想成為一名律師就必須跟著一位執(zhí)業(yè)律師學(xué)習(xí)必要的執(zhí)業(yè)技能。

1870年至1895年,蘭德爾(christophercolumbuslangdel)擔(dān)任哈佛法學(xué)院院長并采用“案例教學(xué)法”教學(xué),案例研究成為學(xué)生的主要課程。

19世紀(jì)20~30年代,弗蘭克(jeromenewfrank)提出“法律診所”這一概念,并對案例教學(xué)法進(jìn)行改革。

xx年,耶魯法學(xué)院獲得由福特基金會授權(quán)的職業(yè)責(zé)任法律教育委員會(councilonlegaleducationforprofessionalresponsibility,clepr)的資金資助成立法律診所,隨后,美國大學(xué)法學(xué)院多采用這種新的法律教學(xué)模式。

xx年在福特基金會的支持下,我國首先在北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)和華東政法學(xué)院開設(shè)診所法律課程。

目前我國開設(shè)診所法律課程的學(xué)校已達(dá)50余所,幾乎覆蓋國內(nèi)知名大學(xué)的法學(xué)院與政法院校,并成為法學(xué)教育改革中的一項重要內(nèi)容。

(二)診所法律教育的特點(diǎn)。

短短半個世紀(jì),診所法律教育能夠在全球各大洲主要國家廣泛開展,一方面得益于美國福特基金會的大力支持,另一方也依賴其自身的天然優(yōu)勢。

1.診所法律教育更能體現(xiàn)實(shí)踐需求。

上世紀(jì)60年代,西方各類人權(quán)運(yùn)動興起,診所法律教育為社會提供了急需的法律人才,同時也為學(xué)生提供了豐富的現(xiàn)實(shí)案例。

學(xué)生不再是圍繞已經(jīng)生效的案例討論法律條文、規(guī)則和理論,而是面對未決案件,從程序到實(shí)體、從事實(shí)到法律、從生活到理論進(jìn)行全面考慮。

2.診所法律教育具有更強(qiáng)的技術(shù)性。

診所法律教育的目的是通過法律實(shí)踐的學(xué)習(xí)培養(yǎng)律師的執(zhí)業(yè)技能。

從表面上看,診所法律教育似乎與案例教學(xué)法、學(xué)徒制訓(xùn)練無異,但三者具有本質(zhì)區(qū)別。

案例教學(xué)法雖然以案例為載體,但其實(shí)質(zhì)還是理論教學(xué);學(xué)徒制重技能訓(xùn)練,但又缺乏理論根基。

診所法律教育將二者有效結(jié)合,在診所課程中融合法學(xué)理論與法律技能,教師的“導(dǎo)”與學(xué)生的“學(xué)”相互配合,將理論知識運(yùn)用到具體案件的處理中。

3.診所法律教育更為開放。

診所法律教育打破傳統(tǒng)封閉課堂的教學(xué)模式,學(xué)生通過對問題的分析和解決,改變傳統(tǒng)由教師單方灌輸知識的方式,轉(zhuǎn)為以學(xué)生為主的教學(xué)模式。

在這個過程中,學(xué)生不僅需要利用法學(xué)理論知識作為解決法律問題的手段,還需要學(xué)習(xí)相互協(xié)作培養(yǎng)團(tuán)隊精神,更好地與當(dāng)事人、對方律師、法官、證人等案件相關(guān)人員溝通。

在這個全開放的環(huán)境中,學(xué)生能快速積累社會經(jīng)驗(yàn),提高執(zhí)業(yè)技能。

二、公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境。

xx年12月26日,在全國公安院校思想政治工作會議上部長強(qiáng)調(diào),要緊密結(jié)合公安院校辦學(xué)定位和人才培養(yǎng)目標(biāo),緊密結(jié)合青年學(xué)生的思想實(shí)際和現(xiàn)實(shí)關(guān)切,不斷豐富教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式,推進(jìn)具有公安特色的思想政治理論課程建設(shè),著力形成課上與課下、校內(nèi)與校外,理論與實(shí)踐、公安院校與實(shí)戰(zhàn)單位相結(jié)合的課程教學(xué)體系。

可見,突出實(shí)戰(zhàn),加強(qiáng)實(shí)踐是公安教育特色,診所法律教育的實(shí)踐性、技術(shù)性和開放性可以更好地服務(wù)于公安院校面向?qū)崙?zhàn)、服務(wù)實(shí)戰(zhàn)、融入實(shí)戰(zhàn)的需求。

但是,在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育也面臨著如下困境:

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置困難。

我國開展診所法律教育的學(xué)校多數(shù)通過在各法學(xué)院系設(shè)置法律教育診所的方式實(shí)現(xiàn)。

公安院校是公安機(jī)關(guān)的重要組成部分,其院系設(shè)置、管理體制與培養(yǎng)模式都服務(wù)于培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型警務(wù)人才的需要。

公安院校法學(xué)專業(yè)雖然受到重視,但其非公安專業(yè)的身份在一定程度上限制了自身的發(fā)展。

要想在公安院校設(shè)置法律教育診所,短期內(nèi)還無法實(shí)現(xiàn)。

(二)教師資源缺乏。

公安院校的教師具有警察與教師的雙重身份,這種特殊身份使得公安院校的教師責(zé)任更重,紀(jì)律更嚴(yán)。

公安院校法學(xué)專業(yè)多數(shù)教師都具有律師職業(yè)資格,但由于警察的特殊身份,很難申請從事兼職律師工作。

相比普通高校,公安院校法學(xué)專業(yè)教師從事律師執(zhí)業(yè)的寥寥無幾。

診所法律教育的開展又離不開這類教師的積極參與,學(xué)院僅僅依賴聘請專職律師承擔(dān)診所法律教育不僅不現(xiàn)實(shí),也會使教學(xué)效果大打折扣。

(三)課程設(shè)計難以保障。

“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式最能體現(xiàn)公安教育特色。

實(shí)踐中,為了更好貫徹“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式,公安院校的課程安排非常緊湊,相比普通高校,模擬實(shí)戰(zhàn)“練”和一線崗位的“戰(zhàn)”占有較高比例。

在此前提下,如何將診所法律教育的課程合理安排融入到“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式中?是開展診所法律教育的前提性問題。

三、公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的路徑突破。

公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育確實(shí)存在一定困境,但因此放棄該教學(xué)方法,豈不因噎廢食,因小失大。

診所法律教育的精髓在于摒棄傳統(tǒng)教育偏重理論知識學(xué)習(xí)的方式,將法律知識與社會實(shí)踐融于一體,無論是從理念還是從方法的角度,診所法律教育與公安院校“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式都具有高度的一致性。

在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育不僅能全面提高學(xué)生解決實(shí)際問題的能力,還能促進(jìn)“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式在非公安專業(yè)有效開展。

因此,思考突破困境的路徑才是正確的選擇。

(一)利用公安院校現(xiàn)有的實(shí)習(xí)與公眾服務(wù)平臺開展診所法律教育。

現(xiàn)有的診所法律教育機(jī)構(gòu)設(shè)置存在四種類型:一是在原有公益性機(jī)構(gòu)如法律援助中心的基礎(chǔ)上設(shè)置診所;二是掛靠有關(guān)研究中心設(shè)置診所;三是與有關(guān)機(jī)構(gòu)如律師事務(wù)所等合作設(shè)置診所;四是直接設(shè)置法律診所。

公安院校法學(xué)專業(yè)直接設(shè)置法律診所存在困難,但可以借鑒其他模式,結(jié)合公安院校自身特色,利用現(xiàn)有的實(shí)習(xí)和公眾服務(wù)平臺來開展診所法律教育。

以湖北警官學(xué)院為例,該校長期與地方市、縣保持良好的實(shí)習(xí)合作關(guān)系。

在教師帶領(lǐng)下每位學(xué)生都要參與為期半年的實(shí)習(xí),公安院校法學(xué)專業(yè)可以充分利用實(shí)習(xí)機(jī)會將診所法律課程融入到一線崗位的“戰(zhàn)”中。

湖北警官學(xué)院還設(shè)有司法鑒定中心對外開展鑒定工作,法學(xué)專業(yè)可以與該中心建立合作機(jī)制,對來申請鑒定的相關(guān)案件提供法律援助。

通過實(shí)習(xí)與公眾服務(wù)平臺沖破機(jī)構(gòu)設(shè)置的困境,打開獲取案件的渠道。

(二)多渠道選任診所教師。

公安院校教師因雙重身份限制了其從事兼職律師工作,但《司法部關(guān)于公安警察院校教師可以擔(dān)任兼職老師的通知》明確表示,公安警察院校的教師中符合律師條件的,經(jīng)考核批準(zhǔn)后,可以在當(dāng)?shù)胤深檰柼?律師事務(wù)所)擔(dān)任兼職律師。

實(shí)踐中,雖然很少有公安院校教師能成功兼職律師,但根據(jù)相關(guān)文件,學(xué)院應(yīng)鼓勵符合條件的教師積極爭取兼職律師執(zhí)業(yè)資格。

除此之外,公安院校應(yīng)加強(qiáng)與其他法律部門、組織的聯(lián)系,聘請法官、律師兼職診所法律教師,與其他院校的診所法律教育機(jī)構(gòu)展開互助合作,擴(kuò)展渠道,解決教師資源缺乏的實(shí)際問題。

(三)根據(jù)公安特色合理設(shè)計課程。

專業(yè)院校與普通院校在課程設(shè)計上應(yīng)有所區(qū)別,特別是診所法律教育的課程必須圍繞專業(yè)需求,體現(xiàn)專業(yè)特色,除了掌握基本法學(xué)理論和法學(xué)技能外,還必須重點(diǎn)把握公安業(yè)務(wù)中涉及的法律理論及公安法律運(yùn)用技能。

在課程設(shè)計上,可以結(jié)合學(xué)院開展的實(shí)習(xí)訓(xùn)練,根據(jù)一線公安工作實(shí)際情況,將具有公安特色的診所法律教育課程融入到實(shí)習(xí)中。

具體課程需要教師深入一線廣泛調(diào)研,結(jié)合課堂教學(xué)經(jīng)驗(yàn),科學(xué)合理設(shè)計以保證在實(shí)習(xí)過程中既能滿足學(xué)生學(xué)習(xí)的需求又能解決公安一線工作實(shí)際問題。

參考文獻(xiàn):

[1]allegaleducationintheunitedstates:in-houseclinics,externshipsandsimulations[j].journaloflegaleduca-tion,,51(3):375-381.

[2]柯嵐.診所法律教育的起源及其法理學(xué)意義[j].中國法學(xué)教育研究,(3)。

法律專業(yè)法律論文篇五

選題說明:學(xué)生在執(zhí)業(yè)過程中起草過房屋租賃合同,也辦理過房屋租賃合同糾紛案件,一個最大的體會就是雖然《中華人民共和國合同法》(以下法律名稱均省略“中華人民共和國”)“租賃合同”一章對當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了較詳細(xì)的規(guī)定,但由于房屋租賃合同作為租賃合同中特殊的一種除受《合同法》調(diào)整外還受《擔(dān)保法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《治安管理處罰法》等相關(guān)法律調(diào)整,因此實(shí)踐中有些權(quán)利義務(wù)容易被忽視。另外學(xué)生在處理一些具體案件時也遇到過一些難點(diǎn),比如承租方能否以出租方未給付稅票作為不給付租金的抗辯理由,比如“優(yōu)先購買權(quán)”是否必然衍生出“優(yōu)先承租權(quán)”,比如如何認(rèn)定“轉(zhuǎn)租”、“轉(zhuǎn)讓”及“承包”三者的區(qū)別,比如國有房屋出租是否必須進(jìn)行資產(chǎn)評估等等,因此本文試從《合同法》規(guī)定的一般權(quán)利義務(wù)、相關(guān)法律規(guī)定的特殊權(quán)利義務(wù)以及實(shí)踐過程中難點(diǎn)分析等方面提出自己的觀點(diǎn)并加以論述。

一、內(nèi)容摘要及關(guān)鍵詞。

正文提綱:

一、房屋租賃合同概念、實(shí)質(zhì)要件及形式要件。

二、《合同法》關(guān)于房屋租賃合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的規(guī)定。

(一)出租人交付租賃房屋的義務(wù)和瑕疵擔(dān)保義務(wù)。

(二)出租人維修義務(wù)(可轉(zhuǎn)移負(fù)擔(dān))。

(三)承租人支付租金的義務(wù)。

(四)承租人按約定使用租賃物的義務(wù)。

(五)承租人妥善保管房屋的義務(wù)。

(六)承租人租賃期滿返還房屋的義務(wù)。

(七)承租人獲得收益的權(quán)利。

(八)承租人“買賣不破租權(quán)”

(九)承租人“優(yōu)先購買權(quán)”

(十)承租人死亡后的權(quán)利。

(十一)承租人在租賃物滅失情況下的請求權(quán)。

(十二)轉(zhuǎn)租中雙方權(quán)利義務(wù)。

(十三)房屋改善及添附中雙方權(quán)利義務(wù)。

(十四)其他權(quán)利義務(wù)。

二、其他法律關(guān)于房屋租賃合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的規(guī)定。

(一)承租人提供身份證件,出租人詳細(xì)登記的義務(wù)。

(二)出租人舉報承租人違法行為的義務(wù)。

(三)出租人抵押告知義務(wù)。

(四)出租人納稅的義務(wù)。

(五)其他權(quán)利義務(wù)。

三、實(shí)踐中難點(diǎn)問題的分析。

(一)稅金負(fù)擔(dān)主體及承租方能否以出租方未給付稅票作為不履行給付租金的抗辯理由。

(二)轉(zhuǎn)租與轉(zhuǎn)讓、承包的法律辯析。

(三)關(guān)于優(yōu)先承租權(quán)的考證分析。

(四)租賃合同備案的法律分析。

(五)國有房屋出租是否進(jìn)行資產(chǎn)評估的法律分析。

法律專業(yè)法律論文篇六

法律論文提綱范文目前我國國家賠償法在(muqianwoguoguojiapeichangfazai)貫徹實(shí)施工作的過程中存運(yùn)櫓權(quán)行為難以依法得到確認(rèn)進(jìn)入法定賠償程序及賠償案件審理難度大等問題充分認(rèn)識實(shí)施國家賠償法的重要意義規(guī)范刑事司法侵權(quán)行為的確認(rèn)工作大力培養(yǎng)、造就一支機(jī)構(gòu)獨(dú)立、人員穩(wěn)定的高餗質(zhì)賠償工作隊伍使得我國國家賠償法在貫徹實(shí)施的過程中才能實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)意義上的平等。

企業(yè)文化論文提綱意識狀態(tài)是文化的本質(zhì)特征之一,社會主義意識狀態(tài)與文化是對立統(tǒng)一的關(guān)系。

文化包含意識狀態(tài),同時受意識狀態(tài)的制約,是具有相對獨(dú)立性的領(lǐng)域。

文化的外圍價值借助意識狀態(tài)得以傳承;社會主義意識狀態(tài)通過文化形式表現(xiàn),意識狀態(tài)帝覃合、滲透等功能借助于文化才得以更好的實(shí)現(xiàn)。

社會主義意識狀態(tài)與文化能夠形成這種良性的互補(bǔ)、互動關(guān)系,是因?yàn)槲幕旧砭途哂信c社會主義意識狀態(tài)重疊的內(nèi)容。

在文化與意識狀當(dāng)前。

本科畢業(yè)論文要求及書寫規(guī)范【3】。

一般而言,非211、985學(xué)校的本科畢業(yè)論文字?jǐn)?shù)在6000-8000左右(工程類需要制圖的專業(yè)則會超過這個數(shù)字),而一些要求較高或者重點(diǎn)學(xué)校則要求論文字?jǐn)?shù)在1萬左右或以上,總之各個學(xué)校在論文字?jǐn)?shù)上的規(guī)定都有細(xì)微的差異。

一、本科生畢業(yè)論文主要內(nèi)容。

1.題目(宋體,小二,居中)。

3.英文摘要,關(guān)鍵詞;。

4.目錄。

5.正文;字體:宋體、小四號,字符間距:標(biāo)準(zhǔn);行距:20磅。

6.參考文獻(xiàn)。

期刊內(nèi)容包括:作者題名,刊名,年,卷(期):起始頁碼-結(jié)束頁碼。

著作內(nèi)容包括:作者、編者,文獻(xiàn)題名,出版社,出版年份,起止頁碼。

7.附件:開題報告和檢查情況記錄表。

二、格式要求。

1.書寫格式要求:填寫項目必須用碳素或藍(lán)黑墨水鋼筆書寫;。

2.文稿要求:文字通順,語言流暢,版面整潔,便于裝訂。

d文稿a4紙打印。

三、畢業(yè)論文份量要求:畢業(yè)論文字?jǐn)?shù)一般不少于1.5萬字或相當(dāng)信息量。

外文文獻(xiàn)閱讀量的具體要求,由指導(dǎo)教師量化。

四、畢業(yè)論文規(guī)范審查工作由指導(dǎo)教師具體負(fù)責(zé),從畢業(yè)論文質(zhì)、量、形式等規(guī)范方面對論文答辯資格進(jìn)行審查。

審查合格者方能參加答辯。

凡質(zhì)、量、形式等方面審查不合格者,應(yīng)責(zé)令其返工,直到達(dá)到要求為止,否則不準(zhǔn)參加畢業(yè)答辯。

對于在校外進(jìn)行畢業(yè)論文的學(xué)生,其論文答辯資格審查回校進(jìn)行。

五、畢業(yè)論文檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:

1.大學(xué)畢業(yè)論文(設(shè)計)封面(教務(wù)處統(tǒng)一印制);。

3.指導(dǎo)教師、答辯委員會評閱意見、成績評定表;。

4.其他附件;。

法律專業(yè)法律論文篇七

美國是非法證據(jù)排除規(guī)則的發(fā)源地,它對該規(guī)則的貫徹執(zhí)行在世界各國也是最堅決、最徹底的。在美國,它通常以積極的態(tài)度肯定非法證據(jù)排除規(guī)則,詳細(xì)內(nèi)容請看下文法律專業(yè)。

多實(shí)行強(qiáng)制排除模式,這種模式的特點(diǎn)是:法律明確規(guī)定通過非法程序獲取的證據(jù)作為一般性原則應(yīng)當(dāng)予以排除,同時又以例外的形式對不適用非法證據(jù)排除規(guī)則的情況加以嚴(yán)格限定,法官對于非法證據(jù)的排除基本上要依據(jù)法律的規(guī)定。

美國實(shí)行的是一種嚴(yán)格意義上的非法證據(jù)排除規(guī)則,即對于以非法手段取得的證據(jù)在刑事訴訟中將自動被排除或?qū)е伦C據(jù)不可采用。非法證據(jù)排除規(guī)則適用的范圍涵蓋四種法律實(shí)施官員進(jìn)行的非法行為:(1)非法搜查和扣押;(2)違反第五條或六條獲得的供述法律專業(yè)畢業(yè)論文范文;(3)違反第五條或六條獲得人身識別的證言;(4)“震撼良心”的警察取證方法。[2]這些非法證據(jù)排除規(guī)則主要是基于以下幾種價值理念:

警察與當(dāng)事人,前者是國家公務(wù)人員,享有國家賦予其專享的權(quán)力,這種權(quán)力相對當(dāng)事人具有強(qiáng)制性,而當(dāng)時人除了憲法賦予的基本權(quán)利,沒有其他對抗警察這種強(qiáng)制性的權(quán)力的方法。因此,當(dāng)事人相對處于弱勢地位,其合法權(quán)利易受到侵犯。設(shè)立非法證據(jù)排除規(guī)則(排除警察或檢察官用非法手段,特別是違反美國憲法的手段所取得的證據(jù))就很好的平衡了因雙方力量對比懸殊所產(chǎn)生的矛盾。如果法院排除了非法所得的證據(jù),警察就會因?yàn)樗麄兊倪`法而受到懲罰,并使他們將來不敢在進(jìn)行非法搜查。美國最高法院在沃爾夫案證實(shí)了“排除證據(jù)可能是威懾不合理搜查的有效方法”、非法證據(jù)排除規(guī)則在坎爾金斯案“其目的是通過切斷忽略憲法要求的誘因來防止以唯一可用的有效方式強(qiáng)制尊重憲法性保障”,而這些都無一例外的體現(xiàn)出該價值理念。

法律專業(yè)法律論文篇八

摘要:診所法律教育因其實(shí)踐性與公安院校的教學(xué)理念十分契合,分析公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境,并試圖尋找突破困境的路徑,對教學(xué)具有一定的指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞:公安院校;法學(xué)專業(yè);診所法律教育;困境。

一、診所法律教育的發(fā)展與特點(diǎn)。

(一)診所法律教育的發(fā)展。

美國的法學(xué)教育經(jīng)歷了從學(xué)徒訓(xùn)練法到案例教學(xué)法再到診所法律教育法的發(fā)展階段。

最初,在美國要想成為一名律師就必須跟著一位執(zhí)業(yè)律師學(xué)習(xí)必要的執(zhí)業(yè)技能。

1870年至1895年,蘭德爾(christophercolumbuslangdel)擔(dān)任哈佛法學(xué)院院長并采用“案例教學(xué)法”教學(xué),案例研究成為學(xué)生的主要課程。

19世紀(jì)20~30年代,弗蘭克(jeromenewfrank)提出“法律診所”這一概念,并對案例教學(xué)法進(jìn)行改革。

xx年,耶魯法學(xué)院獲得由福特基金會授權(quán)的職業(yè)責(zé)任法律教育委員會(councilonlegaleducationforprofessionalresponsibility,clepr)的資金資助成立法律診所,隨后,美國大學(xué)法學(xué)院多采用這種新的法律教學(xué)模式。

xx年在福特基金會的支持下,我國首先在北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)和華東政法學(xué)院開設(shè)診所法律課程。

目前我國開設(shè)診所法律課程的學(xué)校已達(dá)50余所,幾乎覆蓋國內(nèi)知名大學(xué)的法學(xué)院與政法院校,并成為法學(xué)教育改革中的一項重要內(nèi)容。

(二)診所法律教育的特點(diǎn)。

短短半個世紀(jì),診所法律教育能夠在全球各大洲主要國家廣泛開展,一方面得益于美國福特基金會的大力支持,另一方也依賴其自身的天然優(yōu)勢。

1.診所法律教育更能體現(xiàn)實(shí)踐需求。

上世紀(jì)60年代,西方各類人權(quán)運(yùn)動興起,診所法律教育為社會提供了急需的法律人才,同時也為學(xué)生提供了豐富的現(xiàn)實(shí)案例。

學(xué)生不再是圍繞已經(jīng)生效的案例討論法律條文、規(guī)則和理論,而是面對未決案件,從程序到實(shí)體、從事實(shí)到法律、從生活到理論進(jìn)行全面考慮。

2.診所法律教育具有更強(qiáng)的技術(shù)性。

診所法律教育的目的是通過法律實(shí)踐的學(xué)習(xí)培養(yǎng)律師的執(zhí)業(yè)技能。

從表面上看,診所法律教育似乎與案例教學(xué)法、學(xué)徒制訓(xùn)練無異,但三者具有本質(zhì)區(qū)別。

案例教學(xué)法雖然以案例為載體,但其實(shí)質(zhì)還是理論教學(xué);學(xué)徒制重技能訓(xùn)練,但又缺乏理論根基。

診所法律教育將二者有效結(jié)合,在診所課程中融合法學(xué)理論與法律技能,教師的“導(dǎo)”與學(xué)生的“學(xué)”相互配合,將理論知識運(yùn)用到具體案件的處理中。

3.診所法律教育更為開放。

診所法律教育打破傳統(tǒng)封閉課堂的教學(xué)模式,學(xué)生通過對問題的分析和解決,改變傳統(tǒng)由教師單方灌輸知識的方式,轉(zhuǎn)為以學(xué)生為主的教學(xué)模式。

在這個過程中,學(xué)生不僅需要利用法學(xué)理論知識作為解決法律問題的手段,還需要學(xué)習(xí)相互協(xié)作培養(yǎng)團(tuán)隊精神,更好地與當(dāng)事人、對方律師、法官、證人等案件相關(guān)人員溝通。

在這個全開放的環(huán)境中,學(xué)生能快速積累社會經(jīng)驗(yàn),提高執(zhí)業(yè)技能。

二、公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的困境。

xx年12月26日,在全國公安院校思想政治工作會議上部長強(qiáng)調(diào),要緊密結(jié)合公安院校辦學(xué)定位和人才培養(yǎng)目標(biāo),緊密結(jié)合青年學(xué)生的思想實(shí)際和現(xiàn)實(shí)關(guān)切,不斷豐富教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式,推進(jìn)具有公安特色的思想政治理論課程建設(shè),著力形成課上與課下、校內(nèi)與校外,理論與實(shí)踐、公安院校與實(shí)戰(zhàn)單位相結(jié)合的課程教學(xué)體系。

可見,突出實(shí)戰(zhàn),加強(qiáng)實(shí)踐是公安教育特色,診所法律教育的實(shí)踐性、技術(shù)性和開放性可以更好地服務(wù)于公安院校面向?qū)崙?zhàn)、服務(wù)實(shí)戰(zhàn)、融入實(shí)戰(zhàn)的需求。

但是,在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育也面臨著如下困境:

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置困難。

我國開展診所法律教育的學(xué)校多數(shù)通過在各法學(xué)院系設(shè)置法律教育診所的方式實(shí)現(xiàn)。

公安院校是公安機(jī)關(guān)的重要組成部分,其院系設(shè)置、管理體制與培養(yǎng)模式都服務(wù)于培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型警務(wù)人才的需要。

公安院校法學(xué)專業(yè)雖然受到重視,但其非公安專業(yè)的身份在一定程度上限制了自身的發(fā)展。

要想在公安院校設(shè)置法律教育診所,短期內(nèi)還無法實(shí)現(xiàn)。

(二)教師資源缺乏。

公安院校的教師具有警察與教師的雙重身份,這種特殊身份使得公安院校的教師責(zé)任更重,紀(jì)律更嚴(yán)。

公安院校法學(xué)專業(yè)多數(shù)教師都具有律師職業(yè)資格,但由于警察的特殊身份,很難申請從事兼職律師工作。

相比普通高校,公安院校法學(xué)專業(yè)教師從事律師執(zhí)業(yè)的寥寥無幾。

診所法律教育的開展又離不開這類教師的積極參與,學(xué)院僅僅依賴聘請專職律師承擔(dān)診所法律教育不僅不現(xiàn)實(shí),也會使教學(xué)效果大打折扣。

(三)課程設(shè)計難以保障。

“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式最能體現(xiàn)公安教育特色。

實(shí)踐中,為了更好貫徹“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式,公安院校的課程安排非常緊湊,相比普通高校,模擬實(shí)戰(zhàn)“練”和一線崗位的“戰(zhàn)”占有較高比例。

在此前提下,如何將診所法律教育的課程合理安排融入到“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式中?是開展診所法律教育的前提性問題。

三、公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育的路徑突破。

公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育確實(shí)存在一定困境,但因此放棄該教學(xué)方法,豈不因噎廢食,因小失大。

診所法律教育的精髓在于摒棄傳統(tǒng)教育偏重理論知識學(xué)習(xí)的方式,將法律知識與社會實(shí)踐融于一體,無論是從理念還是從方法的角度,診所法律教育與公安院?!敖獭W(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式都具有高度的一致性。

在公安院校法學(xué)專業(yè)開展診所法律教育不僅能全面提高學(xué)生解決實(shí)際問題的能力,還能促進(jìn)“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化教學(xué)模式在非公安專業(yè)有效開展。

因此,思考突破困境的路徑才是正確的選擇。

(一)利用公安院校現(xiàn)有的實(shí)習(xí)與公眾服務(wù)平臺開展診所法律教育。

現(xiàn)有的診所法律教育機(jī)構(gòu)設(shè)置存在四種類型:一是在原有公益性機(jī)構(gòu)如法律援助中心的基礎(chǔ)上設(shè)置診所;二是掛靠有關(guān)研究中心設(shè)置診所;三是與有關(guān)機(jī)構(gòu)如律師事務(wù)所等合作設(shè)置診所;四是直接設(shè)置法律診所。

公安院校法學(xué)專業(yè)直接設(shè)置法律診所存在困難,但可以借鑒其他模式,結(jié)合公安院校自身特色,利用現(xiàn)有的實(shí)習(xí)和公眾服務(wù)平臺來開展診所法律教育。

以湖北警官學(xué)院為例,該校長期與地方市、縣保持良好的實(shí)習(xí)合作關(guān)系。

在教師帶領(lǐng)下每位學(xué)生都要參與為期半年的實(shí)習(xí),公安院校法學(xué)專業(yè)可以充分利用實(shí)習(xí)機(jī)會將診所法律課程融入到一線崗位的“戰(zhàn)”中。

湖北警官學(xué)院還設(shè)有司法鑒定中心對外開展鑒定工作,法學(xué)專業(yè)可以與該中心建立合作機(jī)制,對來申請鑒定的相關(guān)案件提供法律援助。

通過實(shí)習(xí)與公眾服務(wù)平臺沖破機(jī)構(gòu)設(shè)置的困境,打開獲取案件的渠道。

(二)多渠道選任診所教師。

公安院校教師因雙重身份限制了其從事兼職律師工作,但《司法部關(guān)于公安警察院校教師可以擔(dān)任兼職老師的通知》明確表示,公安警察院校的教師中符合律師條件的,經(jīng)考核批準(zhǔn)后,可以在當(dāng)?shù)胤深檰柼?律師事務(wù)所)擔(dān)任兼職律師。

實(shí)踐中,雖然很少有公安院校教師能成功兼職律師,但根據(jù)相關(guān)文件,學(xué)院應(yīng)鼓勵符合條件的教師積極爭取兼職律師執(zhí)業(yè)資格。

除此之外,公安院校應(yīng)加強(qiáng)與其他法律部門、組織的聯(lián)系,聘請法官、律師兼職診所法律教師,與其他院校的診所法律教育機(jī)構(gòu)展開互助合作,擴(kuò)展渠道,解決教師資源缺乏的實(shí)際問題。

(三)根據(jù)公安特色合理設(shè)計課程。

專業(yè)院校與普通院校在課程設(shè)計上應(yīng)有所區(qū)別,特別是診所法律教育的課程必須圍繞專業(yè)需求,體現(xiàn)專業(yè)特色,除了掌握基本法學(xué)理論和法學(xué)技能外,還必須重點(diǎn)把握公安業(yè)務(wù)中涉及的法律理論及公安法律運(yùn)用技能。

在課程設(shè)計上,可以結(jié)合學(xué)院開展的實(shí)習(xí)訓(xùn)練,根據(jù)一線公安工作實(shí)際情況,將具有公安特色的診所法律教育課程融入到實(shí)習(xí)中。

具體課程需要教師深入一線廣泛調(diào)研,結(jié)合課堂教學(xué)經(jīng)驗(yàn),科學(xué)合理設(shè)計以保證在實(shí)習(xí)過程中既能滿足學(xué)生學(xué)習(xí)的需求又能解決公安一線工作實(shí)際問題。

參考文獻(xiàn):

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[2]柯嵐.診所法律教育的起源及其法理學(xué)意義[j].中國法學(xué)教育研究,2006(3)。

法律專業(yè)法律論文篇九

同時不斷產(chǎn)生新型的社會關(guān)系與糾紛,這些新型的社會關(guān)系本應(yīng)當(dāng)屬于法律的調(diào)整范圍,但是由于法律的滯后性,使得司法機(jī)關(guān)在裁判相關(guān)糾紛時無明確的法律規(guī)范可以借鑒,這時候就產(chǎn)生了法律漏洞。

法律所調(diào)整的范圍是既有限又相對廣泛的,立法者立法水平的高低直接決定著法律能否得到有效的適用。如果立法者的立法水平較低,制定出的法律規(guī)范適用性較差或者對于應(yīng)當(dāng)適用法律進(jìn)行調(diào)整的社會關(guān)系未能及時制定相關(guān)法律規(guī)范,那么就會使得法律的適用出現(xiàn)問題,同時法律的公信力也會降低。

為了能夠制定出具有普遍適用價值的法律規(guī)范,立法機(jī)關(guān)在制定法律時,往往采取較為抽象的法律規(guī)定,而不會予以詳細(xì)闡述,由此來維護(hù)法律的穩(wěn)定性。而法律條文過于抽象和籠統(tǒng),會導(dǎo)致適用過程中大量的問題。如不同的主體根據(jù)其價值觀念對抽象性的法律有著不同的理解,由此在法律適用方面產(chǎn)生諸多不便。

法律專業(yè)法律論文篇十

一、精神損害賠償?shù)慕缍邦愋汀?/p>

人格、精神等方面產(chǎn)生了一種無形的損害,然后要求侵害人給與一定的經(jīng)濟(jì)賠償來撫慰受害人的一種民事法律制度。

精神損害是一種無形的損害也是一種特殊的民事侵權(quán)行為,它是對他人的人格權(quán),人身權(quán)進(jìn)行侵權(quán)的一種行為。

在傳統(tǒng)的理論中認(rèn)為它是一種精神上的痛苦從而導(dǎo)致了肉體上的痛苦,在本質(zhì)上是不可計量的。

根據(jù)民法通則的相關(guān)規(guī)定,我國精神損害賠償有三種基本功能分別是補(bǔ)償受害人、安慰受害人、處罰加害人,賠償制度責(zé)任的客體范圍主要包括以下幾種:

(一)侵害人格權(quán)的精神損害賠償。

人格權(quán)是指自然人享受的包括人格獨(dú)立、人格自由、人格尊嚴(yán)在內(nèi)的一般人格利益,它在人出生時就取得,死亡時也隨之消滅。

它是基于人的生存而存在的一種權(quán)利。

自上世紀(jì)八十年代至今,中國加強(qiáng)了各類法律法規(guī)建設(shè),公民的人格權(quán)和人格利益受到越來越多的保護(hù)。

平等、自由等,受害人就可以申請讓侵害人停止侵害行為并且承擔(dān)相應(yīng)精神損害上的經(jīng)濟(jì)賠償[1]。

(二)侵害身份權(quán)的精神損害賠償。

身份權(quán)是指權(quán)利人基于某種相對特定的身份關(guān)系享有的民事權(quán)利,它包括親權(quán)、配偶權(quán)、親屬權(quán)等。

并且它也是一種專屬權(quán)利,它不能轉(zhuǎn)讓拋棄,也不能由他人繼承。

它是以人格的獨(dú)立為基礎(chǔ)與人身密不可分。

親權(quán)是一種父親母親對自己的子女出于保護(hù)的目的而在人身財產(chǎn)方面的一種權(quán)力和義務(wù)。

配偶權(quán)是一種身份權(quán)它必須存在于婚姻關(guān)系的存續(xù)期間是作為對方配偶而存在的一種權(quán)利。

親屬權(quán)是三代以內(nèi)血親之間基于血緣關(guān)系形成的身份權(quán)。

當(dāng)此種權(quán)利受到不法侵害時,受害人有權(quán)對其所受到的精神損害向法院提出請求進(jìn)行精神損害賠償。

做出保護(hù)監(jiān)護(hù)人受損害精神利益的規(guī)定[2]。

雖然這一規(guī)定的適用范圍比較小,然而這條規(guī)定充分反映出立法界對身份權(quán)遭受到了不法侵害時會造成精神損害時,可以要求精神賠償這一觀點(diǎn)的支持,這是一個良好的現(xiàn)象。

(三)侵害財產(chǎn)權(quán)的精神損害賠償。

什么是侵害財產(chǎn)權(quán)的精神損害賠償在法律中并沒有明文規(guī)定可是這樣的損害在現(xiàn)實(shí)生活中又確實(shí)存在。

所以在現(xiàn)今法律界認(rèn)為一般情況下,公民的財產(chǎn)受到侵害后有些時候可以恢復(fù),而有些時候卻得不到恢復(fù),因?yàn)樨敭a(chǎn)受到侵害而無法得到恢復(fù)引起的精神損害后果在法律上也應(yīng)當(dāng)?shù)玫较鄳?yīng)的賠償。

在現(xiàn)今社會有些時候自然人在遭受財產(chǎn)損失時其精神上也受到了巨大的創(chuàng)傷,很多時候受害者精神的傷害遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于肉體上的傷害。

《關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害責(zé)任若干問題的解釋》對這些情況進(jìn)行了規(guī)范。

其第四條規(guī)定:有一些具有人格象征意義的紀(jì)念物品,因?yàn)榍謾?quán)行為而永久性的滅失或者損毀的,受害人向人民法院提起訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)受理[3]。

(四)侵害婚姻關(guān)系的精神損害賠償。

婚姻關(guān)系穩(wěn)定、和諧與每個家庭都有著密不可分的聯(lián)系,如果處理不好很容易引發(fā)一系列的社會問題,為此,我國法律對于因?yàn)榛橐鲫P(guān)系而產(chǎn)生的精神損害賠償問題就顯得額外關(guān)注。

《婚姻法》法中有著如下規(guī)定,沒有過錯的一方可以因?yàn)樵谝韵聨追N情況而導(dǎo)致離婚時向有過錯的一方提出精神損害賠償:(1)重婚的;(2)有配偶者與他人同居的;(3)實(shí)施家庭暴力的;(4)虐待、遺棄家庭成員的[4]。

從《婚姻法》中對因配偶權(quán)受到侵害時請求精神損害賠償?shù)南嚓P(guān)法律規(guī)定中可以看到,因侵害婚姻關(guān)系而提前的精神損害賠償是十分具有代表性。

例如,重婚、有配偶者與他人同居等不良現(xiàn)象必定會對配偶一方造成極大的心靈傷害和精神上的痛苦,所造成的痛苦、傷害可能伴隨終身,因此,對此種行為就行懲罰相當(dāng)有必要。

(五)違約行為造成的精神損害賠償。

違約行為是指合同當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者其所履行的義務(wù)不符合合同上的要求的行為。

首先它的主體必須是合同當(dāng)事人,其次它是一種客觀上的違反合同的一種行為,最后它侵害的客體是相對方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

如果違反合同的最后目的,在侵害該權(quán)利,同時違約責(zé)任也隨之產(chǎn)生。

所以,當(dāng)當(dāng)事人的各種權(quán)利受到不法侵害時,可以根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》中相關(guān)規(guī)定請求精神損害賠償,違約責(zé)任同樣可以進(jìn)行精神損害賠償。

大多數(shù)服務(wù)性的合同在履行過程中往往會出現(xiàn)各種違約行為,當(dāng)違反合同時不僅會造成經(jīng)濟(jì)損失,也可能會帶來精神損害。

這就是所謂的違約行為造成的精神損害賠償。

二、我國精神損害賠償制度中存在的法律問題。

發(fā)展中投入的人力物質(zhì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,尤其是精神損害賠償制度發(fā)展的時間十分短,所以我國精神損害賠償制度中存在著諸多問題,已經(jīng)難以適應(yīng)中國飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)。

在我國的司法實(shí)踐中,雖然精神損害賠償已經(jīng)開始實(shí)施,但在實(shí)施的過程中表現(xiàn)出了很多存在的問題,具體體現(xiàn)在以下幾個方面。

首先,精神損害賠償缺乏明確的法律依據(jù),現(xiàn)行法律對其規(guī)定內(nèi)容不夠全面,層次性也不高。

其次,精神損害賠償存在許多不統(tǒng)一,各個法院之間規(guī)定不一,甚至在同一法院中存在同類型案件的不同判決。

第三,精神損害賠償?shù)臄?shù)額沒有一個統(tǒng)一的衡量標(biāo)準(zhǔn),自主性、自由性太大。

所以針對如上情況我認(rèn)為在我國現(xiàn)行的精神損害賠償制度中還存在著這幾點(diǎn)問題:

(一)精神損害賠償?shù)南嚓P(guān)法律制度不完善。

所以我國對精神損害賠償制度的立法研究和建立的起步都相對比較晚,它雖然在我國《關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害賠償責(zé)任若干問題的解釋》等規(guī)定中相繼出現(xiàn),稍有提及。

但是不成系統(tǒng)不全面,不能滿足今天社會人們對精神損害賠償?shù)脑V求。

比如說違約行為所造成精神損害賠償雖然很多學(xué)者認(rèn)為違約行為造成的損害僅限于財產(chǎn)上的損失,但是從傳統(tǒng)民法的角度將違約與侵權(quán)以不同的方式加以區(qū)分所以認(rèn)定不應(yīng)該進(jìn)行精神損害賠償。

我國的法律制度雖然日趨健全但是在許多細(xì)節(jié)方面還是有一定的疏漏,難以適應(yīng)高速發(fā)展的中國,所以筆者認(rèn)為我國現(xiàn)行的精神損害賠償?shù)南嚓P(guān)法律制度和立法完善勢在必行。

(二)精神損害賠償?shù)倪m用范圍過小。

因?yàn)槠鸩奖容^晚,我國的精神損害賠償制度的適用范圍相對于其他發(fā)達(dá)國家來說太小,因?yàn)樵缙谖覈J(rèn)為精神損害的賠償是一種資本主義行為,不應(yīng)該實(shí)行。

但隨著社會的不斷發(fā)展,人民的訴求,顯然這樣的思想已跟不上時代的變遷,所以加大精神損害賠償?shù)倪m用范圍已刻不容緩。

(三)精神損害賠償標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)致。

在我國現(xiàn)行法律中對于具體的賠償數(shù)額沒有一個明確的規(guī)定,當(dāng)法官受理相關(guān)案件時都是根據(jù)自己主觀判斷進(jìn)行裁量。

所以,出現(xiàn)了在我國不同的人民法院不同的法官受理相同的案件其裁判結(jié)果都是不相同的,有的賠償差距非常的大。

由于沒有一個確定的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)事人在請求賠償數(shù)額時就獅子大張口,而往往裁判賠償數(shù)額事與愿違,有較大懸殊,這樣就產(chǎn)生了不少爭議和沖突。

這些問題充分說明了,目前我國在精神損害賠償標(biāo)準(zhǔn)上的存在許多不足。

三、完善我國精神損害賠償制度的幾點(diǎn)建議。

在我國司法實(shí)踐中,雖然存在著一些問題,但針對這些問題可以分為以下幾類提出建議,首先法律制度的完善,這是重中之重,也是基礎(chǔ),是一切建議的前提。

其次是賠償?shù)倪m用范圍,最后是賠償標(biāo)準(zhǔn)的完善。

面對精神損害賠償在司法實(shí)踐中出現(xiàn)的諸多問題,我認(rèn)為可以從以下幾個方面來加以改進(jìn)和完善:

(一)設(shè)立精神損害賠償?shù)南嚓P(guān)法律和制度。

“精神損害賠償”來源于司法實(shí)踐,并沒有出現(xiàn)在我們國家《民法》等民事法律當(dāng)中,也可以這樣說,精神損害賠償并不是一個嚴(yán)格的民事法律的概念,它沒有一個明確的法律依據(jù)。

雖然在《關(guān)于審理名譽(yù)權(quán)案件若干問題的解答》、《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》等法規(guī)中相繼出現(xiàn),但是到底什么是“精神損害賠償”,我國的現(xiàn)行法規(guī)中都沒有做出一個明確的界定。

因此,應(yīng)該盡快制定或修改現(xiàn)行法律,建立統(tǒng)一而且完善的精神損害賠償?shù)姆审w系。

例如,可以制定新的《民法典》在其中加以規(guī)定,或者在《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《著作權(quán)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律中對精神損害賠償進(jìn)行具體的規(guī)定,還可以由全國人大常委會制定有關(guān)的法律。

(二)擴(kuò)大精神損害賠償?shù)倪m用范圍。

一般情況下,精神損害賠償?shù)姆秶侵妇駬p害的受償人因自己的人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)受到不法侵害而遭受到精神損失時,他個人或者親屬有可能可以受到賠償。

但是單單從我國在司法實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)中來看,就算是進(jìn)行了司法解釋采用了這樣的辦法,也改變不了我國精神損害賠償適用范圍過窄的這一現(xiàn)實(shí)。

例如,當(dāng)公民的婚姻自主權(quán)等權(quán)利遭受到不法侵害時,就沒有一項具體的法律法規(guī)制度對其給與的精神損害進(jìn)行賠償。

所以,通過立法這項舉措擴(kuò)大精神損害賠償?shù)倪m用范圍,保證公民都有權(quán)請求精神損害賠償是從中國當(dāng)前的實(shí)際情況出發(fā),要想正確和準(zhǔn)確的確定精神損害賠償?shù)倪m用范圍,應(yīng)先做到以下幾點(diǎn)。

首先,為了充分維護(hù)法人和其他組織的人格權(quán),應(yīng)該明確規(guī)定法人或者其他組織當(dāng)自己的一些權(quán)利受到不法侵害時可以要求進(jìn)行精神損害賠償。

其次,應(yīng)該明確規(guī)定人的隱私權(quán)等人身權(quán)利受到不法侵害時應(yīng)該得到精神損害賠償,并且將自然人的人格權(quán)益盡量細(xì)化。

最后,應(yīng)該多吸納國外先進(jìn)的法律理念,保持一個開放的態(tài)度以適應(yīng)今天飛速發(fā)展的社會。

(三)完善有關(guān)物質(zhì)性精神損害賠償?shù)姆梢?guī)定。

我國現(xiàn)行法律對于人格權(quán)的精神性上是著重保護(hù),但是與之相對人格權(quán)物質(zhì)性上的保護(hù)就相對疏忽;所以造成了在人格權(quán)受到侵害時精神性上的賠償十分高,而在物質(zhì)性上的賠償卻相對低廉。

而對于被害人及其近親屬的精神損害賠償金及精神撫慰,應(yīng)當(dāng)分別判決,這樣來避免精神和物質(zhì)保護(hù)方面出現(xiàn)沖突。

(四)規(guī)定統(tǒng)一的精神損害賠償標(biāo)準(zhǔn)。

全部沒有對精神損害賠償?shù)臄?shù)額和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定,這也引發(fā)了事發(fā)雙發(fā)經(jīng)濟(jì)上的糾紛。

我國應(yīng)該在新制定的民法典和修改的法律制度中對精神損害賠償?shù)臄?shù)額進(jìn)行明確規(guī)定,建立一個統(tǒng)一的賠償標(biāo)準(zhǔn)。

法律專業(yè)法律論文篇十一

我國慈善行為實(shí)施研究。

商業(yè)特許經(jīng)營中特許人民事責(zé)任研究。

試論網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商的著作權(quán)侵權(quán)行為及其責(zé)任。

旅游。

合同。

違約責(zé)任問題研究。

醫(yī)療損害民事責(zé)任研究。

單獨(dú)立法下的人格權(quán)立法內(nèi)容選擇研究。

網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下著作權(quán)合理使用制度問題研究。

商標(biāo)確權(quán)國際比較研究。

短信息領(lǐng)域侵權(quán)及法律規(guī)制研究。

論我國法定夫妻財產(chǎn)制。

我國反壟斷法寬恕制度研究。

法律專業(yè)法律論文篇十二

內(nèi)容提要:長期以來,我國法院與法官的職業(yè)定位處于模糊狀態(tài),嚴(yán)重影響了司法制度的健康發(fā)展。筆者試從法院與法官現(xiàn)行體制的缺陷和如何正確定位的對策等方面進(jìn)行討論。

關(guān)鍵詞:法院與法官機(jī)制缺陷定位對策。

長期以來,由于受主客觀因素的影響,我國法院的職業(yè)始終處于一種模糊狀態(tài)。在一些人眼中特別是一些領(lǐng)導(dǎo)干部眼中法院等同于政府里面的一個部門,法官被看成是一般行政機(jī)關(guān)的公務(wù)員。這種忽視法官職業(yè)特點(diǎn)的大眾認(rèn)識,與我國現(xiàn)行的國情是密不可分的。人們對法院與法官長時間內(nèi)的這種錯誤認(rèn)識及法院現(xiàn)行體制存在的種種缺陷,勢必直接影響了我國現(xiàn)行司法制度的健康發(fā)展。基于此,如何盡快擺正法院與法官在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的位置這一課題逐漸提到議事日程上來。筆者在法院從事審判工作十幾年,耳聞目睹了法院內(nèi)外的種種現(xiàn)象,對法院現(xiàn)行體制頗有體會。下面筆者就法院與法官如何定位淺談一下看法,以期求教于同仁。

一、先談一談我國法院現(xiàn)行體制存在的缺陷。

(一)法院在部分人心目中是一個標(biāo)準(zhǔn)的行政機(jī)關(guān)。

(二)在職法官所掌握法律知識過于專門化,不是法律全能人才,綜合素質(zhì)有待增強(qiáng)。

在我國,有許多法院的法官專門連續(xù)從事刑事或民事、行政審判工作十幾年甚至幾十年,對某一部門審判的知識確實(shí)掌握得游刃有余。但對其他各部門的審判知識卻知道得寥寥無幾。我國自1978年恢復(fù)高考制度以來,幾乎每年都有大批的法律院校的學(xué)士生、碩士生被分配到各級司法審判機(jī)關(guān)工作,司法審判機(jī)關(guān)近幾年也千方百計地創(chuàng)造學(xué)習(xí)條件,鼓勵和幫助在職審判干部提高業(yè)務(wù)理論水平。經(jīng)過努力,我國法院絕大多數(shù)法官均已經(jīng)達(dá)到了大學(xué)??飘厴I(yè)以上的專業(yè)水平。但具體分析一下,就法院現(xiàn)有狀況來說,法官隊伍中仍以業(yè)余法律院校的畢業(yè)生為主,第一學(xué)歷為大學(xué)專科的人員還為數(shù)太少。值得注意的是,近幾年來我國正規(guī)高等教育畢業(yè)生,特別是碩士生、博士生難以進(jìn)入省高院以下機(jī)關(guān),已經(jīng)進(jìn)入司法審判機(jī)關(guān)的高學(xué)歷人才也因各種因素難以久留。這種高等教育與實(shí)際需要相脫離的狀況如不能得到改善,從很大一方面將會阻礙我國司法審判干警整體綜合水平的提高。從另一方面講,在我國現(xiàn)行司法體制下,每個法院均設(shè)有許多庭室,諸如刑庭、民庭、行政庭等,庭室間的業(yè)務(wù)性質(zhì)不同,彼此間相互獨(dú)立。每名法官均被分到各庭室,從事一項專門的審判業(yè)務(wù)。時間長了,法官們對其所從事的審判業(yè)務(wù)是再熟練不過了,但對其他審判業(yè)務(wù)方面的法律、法規(guī)、解釋、批復(fù)等知識了解甚少,甚至于遇上這方面的案件也是抱著事不關(guān)己,高高掛起的態(tài)度去漠然處之。長此以往,法院的刑事法官也只能去定罪判刑,而無能力去審理民告官的案件,而民事法官也只會審理民事案件,而對刑事、行政案件卻知之甚少。

(三)法院內(nèi)部的審判委員會沒有真正找到它應(yīng)扮演的角色。

審判委員會應(yīng)是人民法院審判前線的一道亮麗的風(fēng)景,應(yīng)是法院審判活動中強(qiáng)有力的組織保障。但在司法審判實(shí)踐中,許多法院的審判委員會形同虛設(shè),常年也開不了幾次會議。前幾年,由于法院存在多種進(jìn)人渠道,又加上任免程序、標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不嚴(yán)的原因,個別審委會委員了解法律知識甚少,雖然冠其以審委會委員的名號,但卻從未主審過幾起案件。讓這樣的法官在審委會會議上單純憑在短暫的時間內(nèi)聽匯報來決斷案件,其效果究竟如何可想而知。更何況,許多審委會委員并未親自去旁聽案件,對案情了解不細(xì),而他們往往關(guān)心更多的是去如何處理該案涉及到社會上的種種關(guān)系,并未真正從法學(xué)理念角度去考慮案件如何處理。按照法律規(guī)定,不論合議庭和獨(dú)任法官與審委會的意見分歧多大,合議庭應(yīng)遵照執(zhí)行審委會的意見。但實(shí)踐出真知,實(shí)踐者最有發(fā)言權(quán)。設(shè)想一下,拋棄親自參加審理案件的審判員的意見,而采納對案情只知皮毛的審委會的意見,這是不符合情理的。筆者認(rèn)為,設(shè)立審委會制度,只是為法官建設(shè)了一個推卸責(zé)任的避風(fēng)港,在司法實(shí)踐中其諸多弊端逐漸顯現(xiàn)出來。

(四)政策研究室并未真正找準(zhǔn)自己的位置。

法院內(nèi)設(shè)的政策研究室,顧名思義就是研究法律政策的部門。它的真正職責(zé)應(yīng)是組織法官對疑難案件進(jìn)行研討,對典型案件進(jìn)行總結(jié),將從各類案件中獲取的審判經(jīng)驗(yàn)在系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行推廣,對法官的各項審判活動進(jìn)行指導(dǎo)。而大家都知道,現(xiàn)在的政策研究室,尤其在省高院以下,其整天忙活的工作是寫文章、搞信息宣傳、搞一些事務(wù)性工作,真正做法律政策研究工作的卻寥寥無幾。政策研究室的工作性質(zhì)決定了政策研究室工作人員應(yīng)是從一般法官中篩選出來的精英法律人才。在現(xiàn)實(shí)中,許多政策研究室人員文章寫作水平較高,但對法律知識卻知之甚少。試想一下,這樣的人不會總結(jié)出多么高水平的審判經(jīng)驗(yàn)來,更不會有效地去指導(dǎo)其他審判人員的審判工作。

(五)法官在辦案中受外界干預(yù)情況嚴(yán)重。

(六)法官的待遇偏低,與法院、法官在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用存有反差。

有人說,法院如針線簸籮,是處理各類矛盾的最后一道工序。這話說得有一定的道理。法律賦予了法官享有神圣的審判權(quán),他們在案件處理過程中起著最后的決斷作用。所以,法院、法官在人們心目中的地位是不可低估的。但在現(xiàn)實(shí)生活中,法官的地位與待遇存有反差,許多法官工資標(biāo)準(zhǔn)太低,就連一般的行政機(jī)關(guān)公務(wù)員的薪金都不如。在我國東部地區(qū)法官的日子相對而言還比較好過,而西部地區(qū)的法官,由于受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況所限,一年只發(fā)幾個月工資的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。西部地區(qū)有的法院的法官出外辦案的交通工具是馬或駱駝。在這樣的客觀環(huán)境下去工作,效率是談不上的。在這樣艱苦的條件下工作、學(xué)習(xí),法官很容易遭受外界腐朽思想的侵蝕,很容易被糖衣炮彈擊倒。因?yàn)?,法官也是人,也是有血有肉需要金錢來維持工作、生活的群體。沒有雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)作保障,他們也是寸步難行。

(七)法官與法院內(nèi)部工作人員的分工不明。

法院內(nèi)部除去法官之外,還有書記員、司法警察、公勤人員等。法官真正的天職就是聽案、判案。書記員的任務(wù)就是庭審記錄、卷宗的裝訂與歸檔等。司法警察的任務(wù)就是送達(dá)司法文書、值庭等。而在實(shí)踐中,許多法院的法官往往對一起案件的工作全部包攬。從案件的立案審查到起訴書的送達(dá),現(xiàn)場勘查,無論是法庭審理的記錄,還是卷宗的裝訂、案件的最后執(zhí)行。這樣一來,法官在人們心目中的“居中裁判者”的形象慢慢被淡化。另外,法官的這種辦案方式,往往使他們與當(dāng)事人交往的機(jī)會增多,影響案件得以公正處理的因素增多。

(八)法官審理案件的透明度不大。

在審判實(shí)踐中,法律雖然明確規(guī)定了除涉及國家秘密、個人隱私等情況的案件外,一律公開審理,一切案件均公開宣判。法官在公開審理的案件開庭前,張貼開庭公告。但除去與案件有關(guān)的人員來旁聽外,社會上的其他公眾知曉案情的很少,來旁聽案件審理的更少。造成這種情況的因素很多。法院張貼的公告只讓少部分人知曉了案件的開庭時間、地點(diǎn)等情況,而居住在偏遠(yuǎn)農(nóng)村的群眾不可能看到法院的開庭公告,更不可能來旁聽每一起案件的審理。有時,即使有幾個對案件審理頗感興趣的人來旁聽開庭,有些法院的干警會以開庭場所緊張,案件與要求旁聽的人員無關(guān)為由,拒絕他們旁聽案件審理。真正在與大眾聯(lián)系較多的新聞媒體上得以報道的開庭實(shí)況均是在社會上有一定影響的或某些領(lǐng)導(dǎo)過問的案件,并且數(shù)量少得可憐,而一般案件的審理過程,沒有步入新聞媒體的福份。在這樣的環(huán)境下,一般群眾對法院審理的案件知之甚少,就成為正?,F(xiàn)象。

筆者在以上分析了我國法院現(xiàn)行體制存在的`幾點(diǎn)缺陷。隨著我國加入wto,市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐不斷加快,社會上對法院現(xiàn)行滯后體制進(jìn)行改革,找準(zhǔn)法院與法官的真正位置的呼聲越來越強(qiáng)烈。

二、筆者試從以下幾個方面探討一下法院與法官正確定位的對策。

(一)下大氣力,改革法院的人事和財政體制。

將省高院的主要負(fù)責(zé)人由地方黨委或人事部門推薦改由最高人民法院院黨組推薦,實(shí)行省級一下法院的主要負(fù)責(zé)人由省法院黨組推薦的辦法。實(shí)行上級法院對下級法院的垂直領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)相結(jié)合,逐漸淡化地方政府對法院司法權(quán)的影響。下級法院的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主要從上級法院的工作成績突出的優(yōu)秀人才中選拔任用,下級法院中的優(yōu)秀法官任職一定期限后,如上級法院法官職位空缺,可選拔到上級法院任職,逐漸完善實(shí)施全國法院系統(tǒng)的人才上下流動工程。法官實(shí)行等級制度,取消原來效仿一般行政機(jī)關(guān)實(shí)行科、處級的制度。創(chuàng)造條件,盡快實(shí)現(xiàn)由國務(wù)院集中向最高院進(jìn)行撥款,再由最高院根據(jù)實(shí)情向地方法院撥款,以供應(yīng)法院的各項支出,保障法院正常工作的開展。以從財政角度減少或徹底避免地方政府對法院的牽制。充分發(fā)揮中央政權(quán)對地方司法審判權(quán)支配作用和主導(dǎo)作用,以維護(hù)國家法制和司法權(quán)的有機(jī)統(tǒng)一。

(二)緊縮進(jìn)門渠道,提高引進(jìn)人才的學(xué)歷檔次,取消相關(guān)業(yè)務(wù)庭室的設(shè)置。

加大人事改革力度,將引進(jìn)高素質(zhì)人才作為一項重要工程來辦。充分將社會各方面的力量發(fā)動起來,與各大政法高校建立固定的聯(lián)絡(luò)點(diǎn),選拔校內(nèi)品學(xué)兼優(yōu)的畢業(yè)生充實(shí)法院前線。另外,從社會上將已通過全國統(tǒng)一司法考試的人員擇優(yōu)錄取到法院,給他們一個充分展現(xiàn)自己才能的機(jī)會。注重現(xiàn)有法官業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。由于多方面原因,現(xiàn)有法官的法律理論水平參差不齊。在日常工作中,多進(jìn)行培訓(xùn)并不定期進(jìn)行考核,制定嚴(yán)格的獎懲制度。經(jīng)考核多次不合格者,視情況予以處理。嚴(yán)重者,可通過合法途徑將其開出法官隊伍,另行任用到其他崗位。建議取消相關(guān)的庭室設(shè)置,如刑庭、民庭、行政庭等,將有審判資格的法官集中起來在法院內(nèi)部設(shè)置一個審判大隊。法官的審判業(yè)務(wù)不分刑、民、行政,而是實(shí)行抽簽分案制。案件立案以后,由法官進(jìn)行抽簽,以確定合議庭成員或獨(dú)任審判員的人選。對該人選要求保密,直至案件開庭前一個小時才由工勤人員正式通知有關(guān)法官開庭的時間、地點(diǎn)。

(三)建議取消審委會和政策研究室,在法院內(nèi)部設(shè)立法官工作指導(dǎo)室。

從優(yōu)秀的資深法官中選拔一定員額的人員充實(shí)到法官工作指導(dǎo)室。法官工作指導(dǎo)室的職責(zé)是總結(jié)法官在審判工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在法官中予以交流。組織法官針對疑難典型案件進(jìn)行討論。法官工作指導(dǎo)室沒有了審委會對合議庭送交討論的案件的決斷權(quán)。法官工作指導(dǎo)室對案件處理的意見對法官來說只是起指導(dǎo)作用,并無實(shí)質(zhì)性的影響。另外,法官工作指導(dǎo)室對于在辦案中主觀上存有故意或重大過失而釀成錯案的法官,有權(quán)按照錯案追究制度嚴(yán)格追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷深入發(fā)展,法官在社會中所起的作用越來越顯得重要。只有物質(zhì)條件得到改善,不用為生活問題一籌莫展,法官才能抽出更多的精力去搞好審判工作,更好的為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。建議在法院內(nèi)部建立法官腐敗懲治委員會。法官腐敗懲治委員會的主要職責(zé)是嚴(yán)懲腐敗法官。只要發(fā)現(xiàn)法官在案件審理中有違法亂紀(jì)行為,就對其毫不客氣,堅決將其開出法官隊伍,情節(jié)嚴(yán)重者將其送交司法機(jī)關(guān)嚴(yán)懲。做到從根源上杜絕法官腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。從機(jī)制中讓法官們感到自身生活條件的優(yōu)越,自身職業(yè)來之不易,棄之可惜,又感到腐敗行為的嚴(yán)重性,即使出現(xiàn)審判中較輕微的不公行為,也將會身敗名裂,在社會公眾之間失去信用力。

通過考試、測評、演講等多種方式對法院內(nèi)部已取得法官資格的人員中進(jìn)行篩選,選拔優(yōu)秀人員充任專職法官,專門從事審判工作。采取多種手段,選拔法官助理若干名,專門從事法官所做的核心工作以外的事情,如案件受理、庭前調(diào)解、裁判文書的撰寫、案件的相關(guān)調(diào)查工作等。建議建立書記官工作委員會、司法警察工作委員會。書記官、司法警察實(shí)行單獨(dú)序列,統(tǒng)一管理。法官和書記官制度就像醫(yī)院里的醫(yī)生和護(hù)士的設(shè)置模式一樣,相互之間并無等級差別,亦非領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系,而是一種彼此分工明確,相互配合的工作關(guān)系。

(六)將法官審理案件的透明度放到最大,讓公眾有充分的機(jī)會去評案說法。

各地法院與當(dāng)?shù)刂饕侣劽襟w建立固定的聯(lián)系。爭取將法官審理的每一件案件的庭審過程均錄下來(不公開審理的除外),在當(dāng)?shù)匦侣劽襟w上進(jìn)行報道,使整個訴訟活動的情況家喻戶曉。只有這樣,才能杜絕法官的暗箱操作,防止法官與當(dāng)事人之間做“桌下文章”。只有這樣,人民法官的威信才能提高上去,當(dāng)事人對法官的無端猜疑才能越來越少,法官腐敗也越來越?jīng)]有了其得以滋生的土壤。

法律專業(yè)法律論文篇十三

(一)國家制定的法律法規(guī)。

食品安全問題重視程度的提高,我國政府制定并實(shí)施了一系列旨在保證食品安全或者與之相關(guān)的法律法規(guī),為我國食品質(zhì)量安全的監(jiān)管工作奠定了法律基礎(chǔ)。

經(jīng)過長期的建設(shè)完善,我國食品安全法規(guī)體系日趨完善,取得很大成績。

目前形成了以《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《農(nóng)業(yè)法》、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、等法律為基礎(chǔ),以涉及食品安全要求的大量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)為主體,以各省及地方政府關(guān)于食品安全的規(guī)章為補(bǔ)充的食品安全法規(guī)體系。

目前根據(jù)十一屆全國人大常委會第二次委員長會議的決定,《食品安全法》已于2009年6月1日實(shí)施,這將成為我國的食品安全基本法。

《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》對食品的衛(wèi)生、食品添加劑的衛(wèi)生、食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備的衛(wèi)生、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的制定、食品衛(wèi)生管理、食品衛(wèi)生監(jiān)督等方面進(jìn)行了規(guī)定《食品安全法》將其廢止)。

《食品安全法》是一部防止、控制和消除食品污染以及食品中有害因素對人體的危害,預(yù)防和減少食源性疾病的發(fā)生,保證食品安全,保障人民群眾生命安全和身體健康的重要法律草案,對食品安全標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、風(fēng)險評估制度、懲罰性賠償制度和食品安全信息統(tǒng)一發(fā)布等制度做出規(guī)定。

《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品必須符合保障人體健康和人身安全的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)規(guī)定。

《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》規(guī)定了可能危害人畜安全的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的安全使用制度,建立健全農(nóng)產(chǎn)品加工制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量安全管理和監(jiān)督,保障食品安全。

《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)地、生產(chǎn)、包裝和標(biāo)識以及監(jiān)督檢查、法律責(zé)任等方面做出了規(guī)定,為從根本上解決農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題提供了法律保障。

《中華人民共和國農(nóng)藥管理條例》規(guī)定農(nóng)藥正式登記須由農(nóng)藥登記評審委員會對農(nóng)藥產(chǎn)品的化學(xué)、毒理學(xué)、藥效、殘留、環(huán)境影響等做出評價后方可進(jìn)行。

《中華人民共和國獸藥管理條例》規(guī)定了新獸藥和獸藥新制劑在研制方法、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥理、毒理、臨床試驗(yàn)報告、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對環(huán)境影響等方面要提供報告書及污染防治措施。

《中華人民共和國飼料與飼料添加劑管理條例》對新飼料、新飼料添加劑的安全性、有效性、動物營養(yǎng)、毒理、藥理、代謝、衛(wèi)生、飼喂效果、殘留消解動態(tài)和毒理及其對環(huán)境的影響等方面做出了規(guī)定。

(二)相關(guān)部委立法規(guī)定。

《進(jìn)出口商品封識管理辦法》、《進(jìn)境水果檢疫管理辦法》、《進(jìn)出境肉類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫管理辦法》、《進(jìn)出境水產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫管理辦法》等。

這些法律法規(guī)從這個食品鏈的環(huán)節(jié)來劃分,基本可以分為產(chǎn)前環(huán)境質(zhì)量法律規(guī)制、生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)法律規(guī)制以及流通環(huán)節(jié)法律規(guī)制。

二、我國食品安全法律存在的問題。

雖然我國食品安全立法已經(jīng)取得了不錯的成績,尤其是《食品安全法》及《食品安全法實(shí)施條例》的通過,使我國食品安全立法邁上了一個新的臺階。

但是,由于我國食品安全立法起步晚,各項法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)低于國際平均水平,食品安全法律制度規(guī)范尚處于起步階段,相應(yīng)的制度環(huán)境建設(shè)尚需時日。

再加上各種食品安全事件頻發(fā),現(xiàn)行食品安全法制仍存在以下問題有待進(jìn)一步完善:

(一)食品安全監(jiān)管體制方面存在的問題。

1.《食品安全法實(shí)施條例》還進(jìn)一步強(qiáng)化了地方政府完善食品安全監(jiān)管工作的協(xié)調(diào)配合機(jī)制。

然而,這種協(xié)調(diào)配合機(jī)制并沒有解決分段監(jiān)管模式下造成的屬地化管理。

屬地化管理容易因地方保護(hù)主義而造成執(zhí)法部門與企業(yè)之間的利益勾結(jié)。

現(xiàn)實(shí)中地方保護(hù)主義仍然嚴(yán)重,一些地方、部門總是難以拂去利益之重,加之公民和媒體權(quán)利等總是無法對權(quán)力形成有效制約,食品安全監(jiān)管的規(guī)定會不會流于形式?同時,《食品安全法》及其配套法規(guī)并沒有建立起一個統(tǒng)一的供各個監(jiān)管部門共享食品安全曝光網(wǎng)絡(luò)平臺。

容易造成食品企業(yè)“漏網(wǎng)”.

2.政府對食品安全監(jiān)管只是保障食品安全的一個方面,政府監(jiān)管存在監(jiān)管成本高、易產(chǎn)生監(jiān)管漏洞和尋租的不足。

為謹(jǐn)防“政府失靈”,如何有效激勵消費(fèi)者、行業(yè)協(xié)會、新聞媒體等力量參與更重要。

然而,我國食品安全法律在這一方面做的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

新的食品安全法雖然引入了社會資源和組織的參與,但不具有實(shí)質(zhì)意義。

法律并沒有為消費(fèi)者提供便利的索賠渠道,消費(fèi)者面臨舉證難、維權(quán)成本高的問題,從而造成多數(shù)消費(fèi)者不愿意跟商家較真。

(二)食品安全法律責(zé)任制度方面存在的問題。

關(guān)于食品安全違法犯罪十倍賠償?shù)膯栴}。

《食品安全法》的一大亮點(diǎn)之一是由兩倍賠償變成十倍賠償。

相比之前的《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》條款,算是一大進(jìn)步。

根據(jù)食品安全法第九十六條第二款的規(guī)定:生產(chǎn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品或者銷售明知是不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品,消費(fèi)者除要求賠償損失外,還可以向生產(chǎn)者或者銷售者要求支付價款十倍的賠償金。

“表明上看來,我國加強(qiáng)了對食品企業(yè)的處罰力度,而實(shí)際上十倍的賠償金并不能有效激勵食品企業(yè)。

通過對比即可得知。

設(shè)消費(fèi)者食用價值10元的不安全食品后中毒,產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用等10000元的實(shí)際損害,按我國法律計算,消費(fèi)者可獲10000+l0*l0=10100元賠償;按我國臺灣地區(qū)”法律“法律計算,消費(fèi)者最多可10000+10000*3=40000元的賠償。

可見,我國的十倍賠償是以商品價款為基數(shù),臺灣地區(qū)的賠償是以造成的實(shí)際損害為基數(shù)的。

其處罰力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我國。

對于大企業(yè)來說,數(shù)萬元的罰款就如”隔靴搔癢“;對于我國成批的小作坊來說,縱使失手被查,也能快速在其他地區(qū)”安營扎寨“.

此外,在消費(fèi)者看來,十倍于問題食品的賠償價格多數(shù)在百元內(nèi),除了舉證難、檢驗(yàn)費(fèi)用昂貴等,即使消費(fèi)者告到法庭,還要經(jīng)過一審、二審等程序,訴訟時間長使得很多消費(fèi)者放棄維權(quán)。

論文格式可見,以商品價款為基數(shù)的十倍賠償并不能嚇退違法經(jīng)營者。

三、完善我國食品安全法律規(guī)制的思考。

隨著《食品安全法》及《食品安全法律實(shí)施條例》的相繼出臺,我國食品安全法律規(guī)制目標(biāo)進(jìn)一步明確,食品安全法律規(guī)制體系在初步形成。

但是,與《食品安全法》相配套的法律操作規(guī)范仍不完備、相應(yīng)的食品安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)的設(shè)置、財政資金等尚未到位等等,與發(fā)達(dá)國家相比,我國食品安全法律保護(hù)水平仍然較低,食品安全法律制度建設(shè)有待完善。

因此,食品安全法律資源需要進(jìn)一步整合。

必須進(jìn)一步完善我國食品安全法律規(guī)范,以保障我國國民的身體健康和子孫后代的福利。

(一)食品安全法律立法體系的完善。

民事責(zé)任和刑事責(zé)任;既有維護(hù)社會公益的作用,也有保護(hù)私人權(quán)利和利益的作用,是融公法與私法于一體的法律制度。

同時,區(qū)分各法律規(guī)范的保護(hù)對象和應(yīng)用范圍。

例如食品和農(nóng)產(chǎn)品分類管理是由我國基本國情決定的,但是《食品安全法》中涉及的有些內(nèi)容與《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律錯綜交叉,相互沖突,造成食品安全法律法規(guī)之間的協(xié)調(diào)和配套性較差。

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法律專業(yè)法律論文篇十四

管制作為一種刑罰,與其他刑罰方法相比,管制刑表現(xiàn)出較弱的懲罰性。

因?yàn)楣苤菩桃韵拗迫松碜杂蔀橹饕獌?nèi)容,而其他刑罰,尤其是死刑和監(jiān)禁刑,則要么以剝奪生命為內(nèi)容,要么以剝奪自由(短期或長期)為內(nèi)容。

這是由管制刑在整個刑罰體系中的地位決定的,本身無可厚非。

但是,除了限制自由以外,管制刑還應(yīng)有一些懲罰性的內(nèi)容,這些內(nèi)容應(yīng)當(dāng)顯示出管制作為刑罰的痛苦性,然而,現(xiàn)行刑法所規(guī)定的管制的內(nèi)容卻沒有表現(xiàn)出這個特點(diǎn),從而使管制作為刑罰的屬性并不突出。

(2)適用范圍太窄、適用對象不明確。

致地認(rèn)為,管制刑作為限制自由刑,應(yīng)該適用于犯罪較輕又不必關(guān)押的犯罪分子。

在實(shí)踐中,那些現(xiàn)行法律沒有規(guī)定管制,只規(guī)定可以適用拘役的犯罪分子,也同樣可能存在不需要關(guān)押就可以避免其再次危害社會的情況,對這種犯罪分子不允許適用管制顯然是不妥的。

除了適用范圍過窄之外,管制刑還存在適用對象不明確的問題,這主要體現(xiàn)在管制與緩刑的適用對象同樣不易區(qū)分。

緩刑期間的罪犯幾乎就是在服管制刑,而我們又知道,管制期間的罪犯是不服刑的,所以我國刑法混淆了刑罰懲罰與一般“考驗(yàn)的界限。

適用對象的不明確,就容易導(dǎo)致實(shí)踐中以拘役、緩刑代替管制適用現(xiàn)象的發(fā)生。

2.管制刑的立法完善。

(1)加大懲罰力度。

首先,我國刑法規(guī)定管制犯在勞動中實(shí)行同工同酬,沒有體現(xiàn)出勞動改造與一般勞動謀生的區(qū)別,與西方國家的做法相去甚遠(yuǎn)。

英美國家存在類似我國管制刑的限制自由刑,如保護(hù)觀察、社區(qū)服務(wù)令等,其內(nèi)容是“判令犯罪人在社區(qū)從事一定時間的公益勞動。

美國刑法把此類刑罰歸入“賠償這一大的刑罰種類之中,使罪犯通過一定時間的無償勞動向社會彌補(bǔ)因其罪過所造成的損失。

國外刑法中限制自由刑要求勞動的,要么是無酬的,要么是低酬的,而我國刑法規(guī)定管制犯在勞動中實(shí)行同工同酬,沒有體現(xiàn)出勞動改造與一般勞動謀生的區(qū)別。

我國法律規(guī)定管制犯一般應(yīng)遵循的基本條件,如:遵守法律、行政法規(guī),服從群眾監(jiān)督;向執(zhí)行機(jī)關(guān)定期報告自己的活動情況;遷居或者外出必須報經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

如果沒有其他強(qiáng)制性、威懾性的制度保障,這些規(guī)定就只是擺設(shè)而毫無意義。

因此我國可以借鑒別國的先進(jìn)方法。

其次,適當(dāng)延長管制的刑期。

我認(rèn)為適當(dāng)?shù)匮娱L管制刑的刑期有助于進(jìn)一步地完善我國的管制刑制度。

刑期也有助于“擴(kuò)大管制刑的適用對象和范圍這一刑法改革的實(shí)施,可以將罪行稍重但主觀惡性不大,社會危害性較小的犯罪行為也歸于管制刑的適用范圍之內(nèi)。

(2)擴(kuò)大適用范圍、明確適用對象。

首先,擴(kuò)大適用范圍。

擴(kuò)大管制的適用范圍,主要體現(xiàn)在擴(kuò)大可適用管制的罪名范圍上。

我認(rèn)為,除了極少數(shù)具有嚴(yán)重社會危害性,必需予以剝奪自由刑的犯罪外,對于絕大多數(shù)犯罪都應(yīng)該設(shè)定管制刑。

的刑種,以便進(jìn)一步擴(kuò)大管制的適用范圍,也可以將適用管制的罪名大大增加,從而促使刑罰結(jié)構(gòu)趨輕化發(fā)展。

其次,明確適用對象。

明確適用對象主要體現(xiàn)為明確管制與拘役、緩刑的適用對象,作為一種限制自由的輕刑,管制的適用對象應(yīng)該根據(jù)犯罪行為的危害程度和罪犯人身危險性的大小來確定,對于一切危害較輕又不會再次危害社會的罪犯,都可以考慮適用管制刑。

管制刑是我國獨(dú)創(chuàng)的刑種,寬松的刑事政策要求對輕微犯罪處以較輕的刑罰,管制刑正是因順應(yīng)了這種需要。

管制刑僅是限制犯罪人之自由,而非剝奪自由,不需進(jìn)入監(jiān)禁機(jī)構(gòu),從而既有效地避免了交叉感染,又有利于節(jié)約司法資源,因而符合刑罰輕緩化和行刑社會化之潮流。

緩刑制度。

1.我國緩刑制度存在的缺陷。

(1)刑法對緩刑適用的規(guī)定過于原則、籠統(tǒng),緩刑的適用缺乏具體科學(xué)的評價標(biāo)準(zhǔn)。

刑法第72條規(guī)定:“對被判處拘役和三年以下有期徒刑的犯罪分子,根據(jù)其犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),適用緩刑確實(shí)不致再危害社會的,可以宣告緩刑。

從刑法規(guī)定的緩刑適用條件來看,只有“判處拘役和三年以下有期徒刑是具體明確的,其他兩個條件“具有悔罪表現(xiàn)和“不得再危害社會,更多地表現(xiàn)為一種主觀標(biāo)準(zhǔn)。

在司法實(shí)踐中,對此便產(chǎn)生了不同的理解,由于對緩刑適用條件規(guī)定的過于原則和籠統(tǒng),適用緩刑缺乏具體科學(xué)的評價標(biāo)準(zhǔn),實(shí)踐中,緩刑的適用主要取決于法官的主觀認(rèn)識和判決。

相類似的案件所處的刑罰存在較大的差異,直接導(dǎo)致刑罰的公正性和權(quán)威性受損,不利于樹立司法公正的形象。

(2)在緩刑的考驗(yàn)上,存在著緩刑的考驗(yàn)期不夠合理,考察的內(nèi)容規(guī)定片面且不具體,考察主體的職責(zé)不明等問題,直接影響到緩刑適用的效果。

短,就不能滿足對緩刑犯考察的需要,無法認(rèn)定罪犯確已悔改,在這種情況下勢必會有失緩刑的嚴(yán)肅性和意義。

2.完善緩刑制度的幾點(diǎn)思考。

危害社會予以界定,同時應(yīng)對緩刑適用的范圍作出司法指引,以彌補(bǔ)刑法規(guī)定之不足,從而保證緩刑的正確適用。

(2)規(guī)定合理緩刑考驗(yàn)期。

緩刑的目的在于教育改造犯罪分子,但緩刑不是免刑,只是原判刑罰暫不執(zhí)行,最終是否執(zhí)行,取決于緩刑犯的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)。

因此,法律應(yīng)規(guī)定一個考驗(yàn)期限,促使罪犯悔過自新。

這個期限應(yīng)長短適中、合情合理、注重實(shí)效,考驗(yàn)期過長會影響罪犯改造的積極性,過短則不能起到教育改造和考驗(yàn)的作用;同時考驗(yàn)期限長短與原判刑期長短要有所適應(yīng),最高期限和最低期限也要有一個限制。

從國外刑法規(guī)定來看,法國規(guī)定考驗(yàn)期不得少于18個月,也不得超過3年;德國規(guī)定考驗(yàn)期不得少于兩年,但不得超過5年;俄羅斯規(guī)定在判處一年以下剝奪自由或更輕的刑罰種類時,考驗(yàn)期不少于6個月,不超過3年。

我國可參照國外的規(guī)定,結(jié)合司法實(shí)踐,規(guī)定合理的緩刑考驗(yàn)期才能使緩刑的考驗(yàn)有時間的保證,才能達(dá)到改造和教育罪犯的效果。

減刑與假釋制度。

19世紀(jì)中葉起,美國、英國、法國等發(fā)達(dá)國家實(shí)行假釋為主減刑為輔的制度至今,德國、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國家實(shí)行單一的假釋制度至今,俄羅斯已實(shí)行假釋為主易科減刑為輔的制度。

兩大法系發(fā)達(dá)國家的假釋率高達(dá)6%以上,沒有國家實(shí)行單一的減刑制度。

與發(fā)達(dá)國家形成鮮明對照,我國是實(shí)行減刑為主假釋為輔的行刑制度的少數(shù)國家。

目前,北京、上海、江蘇、浙江等發(fā)達(dá)省市的監(jiān)獄,每年減刑人數(shù)占服刑人數(shù)的3%以上,減刑比例過高;每年假釋人數(shù)占服刑人數(shù)的3%以下,假釋比例過低。

實(shí)質(zhì)相當(dāng)于減刑,真正意義的假釋比例更少。

我國大部分省市自治區(qū)年假釋率約1%,假釋比例更低,與兩大法系發(fā)達(dá)國家相比,我國是對假釋持謹(jǐn)慎態(tài)度和嚴(yán)格限制適用的少數(shù)國家之一。

幾十年來,我國在實(shí)行減刑為主假釋為輔的行刑制度中,減刑刑滿釋放人員比假釋人員在假釋期間和期滿后的重新違法、犯罪率明顯高,應(yīng)當(dāng)引起我們的反思和高度重視。

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